Вторым способом является обмен письменными документами, свидетельствующими о заключении договора страхования. Таким документом является заявление страхователя, на основании которого страхователь выдает ему страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанцию).

Третий способ - договор страхования заключается на основании устного заявления страхователя путем вручения ему подписанного страховщиком страхового полиса.

В некоторых случаях заключение договора страхования является более сложным процессом, а именно:

а) страхование по генеральному полису. Такой способ заключения договора страхования предлагает систематическое страхование разных партий однородного имущества на сходных условиях в течение определенного срока;

б) страхование на основании программы страхования, представляемой страховщиком страхователю в ответ на заявление последнего о заключении договора страхования.

Договор страхования считается заключенным с момента выдачи страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции) (п. 1 ст. 940 ГК), в этом случае для установления содержания договора страхования принимается во внимание, как содержание полиса, так и заявления.

Страховой полис должен содержать все существенные условия договора страхования, и, как правило, изготавливать типографским способом и иметь определенные степени защиты (ст. 942 ГК).

Мнение о правовой природе страхового полиса и других однопорядковых формах (свидетельство, сертификат, квитанция) неоднозначно. Это связано с тем, что законодатель обозначил страховое свидетельство как документ, удостоверяющий факт, который подписывается страховщиком и передается страхователю обычным вручением. считает, что страховой полис является односторонним документом, представляющим собой обещание страховщика уплатить страховую сумму в случае наступления страхового случая. напротив подчеркивает многофункциональный характер страхового полиса, так как это документ, придающий договору письменную форму, выражающий согласие страховщика на предложение страхователя заключить договор, служащий доказательством заключения страхового договора. Это мнение представляется наиболее оправданным.

9.3. Права и обязанности участников страхового правоотношения

Права и обязанности страхователя (выгодоприобретателя) по договору страхования.

Обязанности страхователя (выгодоприобретателя) сводятся к следующему:

а) сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страхователем страховщику при заключении договора страхования, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (пункт 1 статьи 959 ГК). Эта обязанность безусловна.

Страхователь или выгодоприобретатель освобождается от такой обязанности, если подобные сведения ему не известны и не могут быть известны. Важно, чтобы перечень таких обстоятельств содержался в договоре или был приведен в стандартных правилах страхования;

б) при заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные ему «обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику» (пункт 1 статьи 944 ГК).

Этой обязанности нет, если обстоятельства не известны страхователю и несущественны или известны обеим сторонам договора.

Последними считаются такие обстоятельства, о которых страховщик должен знать как профессионал. Например, при страховании морской перевозки грузов страховщику должно быть известно обычное состояние моря в определенное время года в данной широте.

в) в установленные договором порядке и сроки уплатить страховщику страховую премию;

г) незамедлительно уведомить страховщика о наступлении страхового случая и принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки от наступления страхового случая (ст. 961, 962 ГК).

Договором может быть установлен срок для уведомления. Этот срок обычно указывается на лицевой стороне страхового полиса или в тексте стандартных правил страхования. Способ передачи уведомления обычно не указывается, поскольку подразумевается, что добросовестный страхователь или выгодоприобретатель исполнит свою обязанность, в соответствии с обычаем делового оборота, использовать современные средства быстрой связи;

д) уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая. Эта норма является императивной, и указанная обязанность наступает, безусловно, независимо от того, предусмотрена она договором или нет. Меры по уменьшению убытков должны быть разумными, то есть адекватными сложившимся при наступлении страхового случая обстоятельствам, и соразмерными по затратам с убытками, на уменьшение которых они направлены. Принятие недостаточных мер по спасению или сохранению имущества может явиться основанием для соответствующего уменьшения выплаты страхового возмещения, если страховщик докажет, что страхователь действовал без должной заботливости и это повлияло на увеличение убытков.

Вместе с тем требовать принятия указанных мер правомерно лишь тогда, когда эти меры доступны страхователю при сложившихся обстоятельствах.

Страхователь (выгодоприобретатель) имеет право:

а) получить страховое возмещение при наступлении страхового случая, указанного в договоре страхования;

б) изменить с согласия страховщика размер страховой суммы и лимитов ответственности в течение действия договора страхования;

в) досрочно расторгнуть договор страхования. Пункт 2 ст. 958 ГК устанавливает безусловное право страхователя требовать такого прекращения, даже если договором это право не предусмотрено;

г) в период действия договора страхования заменить выгодоприобретателя, указанного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом страховщика (п. 1 ст. 955 ГК);

д) получить дубликат договора в случае его утраты.

Правилами страхования отдельных страховых организаций могут быть предусмотрены специальные права: при страховании сельскохозяйственных животных у страхователя есть право в период действия договора вместо выбывшего из хозяйства животного заменить его на другое данного вида (в том числе на уже имеющееся в хозяйстве животное данного вида, достигшее возраста, при котором оно может быть застраховано).

Пункт 4 ст. 943 ГК вводит особую норму, которая применяется в тех случаях, когда в договоре имеется ссылка на правила страхования, но сами правила не изложены в одном документе с договором либо их текст не приведен на оборотной стороне полиса или правила не приложены к полису и не вручены страхователю. В пункте 2 ст. 943 ГК указано, что правила обязательны для страхователя (выгодоприобретателя) лишь при соблюдении перечисленных в этом пункте условий. Однако страхователь (выгодоприобретатель) может ссылаться в защиту своих интересов на правила страхования, указанные в полисе, даже когда они не содержатся в условиях договора, не приведены на оборотной стороне полиса либо не приложены к нему, хотя правила в силу этого стали для него необязательны.

Права и обязанности страховщика по договору страхования

1. Основная обязанность страховщика - предоставление страховых выплат при наступлении страхового случая. Существенное значение для определения размера страховых выплат приобретает страховая сумма – это денежная сумма, определяемая в договоре страхования соглашением страхователя со страховщиком или установленная законом, которую страховщик при наступлении страхового случая обязуется выплатить страхователю (выгодоприобретателю).

В договорах личного страхования страховая сумма определяется самими сторонами по их собственному усмотрению и не подлежат ограничению (пункт 3 статьи 947 ГК РФ). Эта принципиальная особенность объясняется отсутствием критерия, позволяющего определить точный размер страхового интереса (не представляется возможным оценить действительную стоимость нематериальных благ).

Для имущественного страхования (за исключением страхования гражданской ответственности) определение страховой суммы осуществляется в соответствии с правилами, императивно установленными законом. В имущественном страховании страховая сумма не должна превышать действительную стоимость имущества - страховую стоимость, которая отражает размер страхового интереса. Предельная величина страховой суммы в имущественном страховании определяется действительной (рыночной) стоимостью имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования, а для предпринимательского риска – размером убытков, которые страхователь мог бы понести при наступлении страхового случая (пункт 2 статьи 947 ГК).

2. Перезаключение договора страхования в случае увеличения его действительной стоимости.

3. Возмещение расходов, произведенных страхователем для предотвращения или уменьшения размера ущерба, нанесенного застрахованному имуществу (пункт 2 статьи 962 ГК).

4. Не разглашение полученных в результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ) (ст. 946 ГК).

Страховщик имеет право:

1) при заключении договора страхования произвести осмотр имущества (при страховании имущества) страхуемого, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости (пункт 1 статьи 945 ГК РФ). В личном страховании это право провести обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья (пункт 2 ст. 945 ГК). В обоих случаях оценка страхового риска страховщиком не является обязательной для страхователя, который может с ней не согласиться (пункт 3 ст. 945 ГК);

2) в течение срока действия договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему страхователем сведений и выполнение условий договора страхования;

3) требовать от выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения;

4) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменений условий договора страхования или утраты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска, а если страхователь возражает против изменений условий договора страхования или доплаты страхового взноса, страховщик вправе потребовать расторжения договора (ст. 959 ГК). Предусмотренное ст. 959 ГК право страховщика потребовать увеличения страхового взноса или расторжения договора в имущественном страховании действует независимо от содержания договора. В личном же страховании страховщик может воспользоваться этим правом только в том случае, если это обусловлено договором;

5) при неисполнении страхователем (выгодоприобретателем) обязанности сообщения об увеличении страхового риска потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора;

6) провести экспертизу с целью установления факта страхового случая;

7) затребовать необходимую документацию по делу, связанному со страховым случаем, а также осуществлять проверку такой документации в любой момент в период действия договора страхования;

8) при необходимости направлять запрос в компетентные органы (ГБДД, гидрометеослужбу, органы пожарного надзора, Гостехнадзора и другие) о представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая;

9) проводить осмотр или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера убытка; участвовать в мероприятиях по спасению имущества, по уменьшению размера нанесенного ущерба;

10) отсрочить выплату страхового возмещения в случае проведения административного или судебного расследования до его завершения. В случае, когда невиновность страхователя подтверждена документами соответствующих органов, но расследование уголовного дела либо судебный процесс не закончен, страховщик выплачивает страхователю аванс в размере не менее 50 процентов безусловно причитающейся суммы.

9. 4. Ответственность по договору

Институт ответственности страховщика – один из важнейших способов защиты прав наиболее незащищенной в договоре страхования стороны – страхователя.

Одним из механизмов гарантии прав страхователя, обеспечивающих исполнение страхового обязательства, являлась установленная ст. 17 Закона неустойка в виде штрафа. Ее размер составлял 1 процент от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки исполнения обязанности по выплате страхового возмещения.

В связи с отсутствием в главе 48 ГК положений об ответственности сторон договора страхования к данным отношениям будут применяться общие положения главы 25 ГК «Ответственность за нарушение обязательств». Так в соответствии с пунктом 1 ст. 393 ГК при нарушении страхового обязательства должник (страховщик) обязан будет возместить кредитору (страхователю) убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Говоря о возмещении убытков, в страховом обязательстве следует различать: 1) убытки в объекте страхования, возмещаемые в рамках исполнения страховщиком страхового обязательства по страховой выплате; 2) убытки, возникающие у страхователя в связи с ненадлежащим исполнением, неисполнением страховщиком страхового обязательства.

Первые относятся к надлежащему исполнению страхового обязательства и в чистом виде убытками при нарушении договорного обязательства не являются. Выплата страхового возмещения (страхового обеспечения) производится в пределах страховой суммы, которая при страховании имущества не может быть больше страховой стоимости имущества (статья 947-951 ГК).

Вторые как раз и являются убытками при нарушении страхового обязательства, возмещение которых осуществляется посредством механизма ответственности за нарушение обязательств.

ГК исходит из принципа полного возмещения убытков, если законом или договором не установлено возмещение убытков в меньшем размере (ст. 15 ГК). Так, например, среди убытков страхователя, которые подлежат возмещению страховщиком в рамках института ответственности, можно назвать расходы по проведению оценки (экспертизе) причиненного ущерба имуществу страхователя, если страховщик отказывает в страховой выплате или страхователь не согласен с суммой начисленного страхового возмещения.

Другим примером является возможность взыскания страхователем со страховщика расходов по использованию другого арендуемого имущества вместо застрахованного имущества, которому причинен имущественный ущерб и которое в связи, с этим, невозможно использовать по своему назначению. Просрочка страховой выплаты со стороны страховщика может служить основанием для предъявления такого требования.

Взыскание со страховщика упущенной выгоды должно находиться в причинно-следственной связи с нарушением страхового обязательства страховщиком. Например, если по договору страхования от имущественных рисков будет застрахован автомобиль, используемый в предпринимательской деятельности, например, в качестве такси, то в случае его хищения или причинения значительного ущерба, делающего невозможным его эксплуатацию, и отказе в выплате страхового возмещения страхователь теоретически вправе заявить требование о взыскании неполученных доходов. Однако в практике такие случаи выявлены не были.

Второй формой ответственности страховщика является уплата неустойки. Как уже было установлено, законодательство о страховании не содержит законную неустойку, однако стороны вправе установить договорную неустойку.

Например, по условиям Правил страхования ответственности аудиторов «Тюмень-Полис» установлено, что если страховая выплата не произведена в установленный срок, страховщик выплачивает выгодоприобретателю неустойку в порядке и размере, установленных законодательством РФ и договором страхования (п. 10.8 гл. 10 Правил).

Исходя из положений пункта 1 статьи 394 ГК, при наличии договорной неустойки убытки будут взыскиваться в части, не покрытой неустойкой, если иное не установлено соглашением.

Обязательство по выплате страхового возмещения (страхового обеспечения) по своей природе является денежным. Это означает, что просрочка страховщика при его исполнении влечет неправомерное удержание денежных средств страхователя страховщиком, что означает возможность взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, установленных статьей 395 ГК, - третья форма ответственности страховщика.

Так, например, страхователь обратился в суд с иском к страховщику о взыскании процентов на основании статьи 395 ГК за просрочку выплаты страхового возмещения. Решением суда первой инстанции в иске отказано, так как, исходя из положений статьи 929 ГК, выплаты страхового возмещения являются не денежным обязательством, а возмещением убытков страхователя. Ответственность по статье 395 ГК подлежит применению исключительно в отношении денежных обязательств. Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено, иск правомерно удовлетворен по следующим основаниям. Пунктом 1 статьи 929 ГК предусмотрено, что по договору имущественного страхования страховщик обязуется при наступлении страхового случая возместить причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение). Таким образом, обязательство страховщика по выплате страхового возмещения возникает из договора страхования и не является ответственностью за убытки, причиненные в результате страхового случая. После вступления договора в силу у страховщика возникает обязательство выплатить при наступлении страхового случая определенную денежную сумму в порядке, на условиях и в сроки, которые указаны в договоре. За просрочку исполнения денежных обязательств согласно статье 395 ГК начисляются проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, если иное не предусмотрено законом или договором.

Отдельный интерес представляет вопрос о возможности применения к рассматриваемым отношениям Закона «О защите прав потребителей». На практике же существуют различные мнения на этот счет. Некоторые суды не соглашаются с возможностью применения указанного Закона к страховым отношениям, другие соглашаются в применении, но не в полном объеме, а в части общих вопросов защиты прав потребителей. Последний подход представляется правильным.

К сожалению, практика взыскания компенсации морального вреда, являющейся четвертой формой ответственности страховщика за нарушение договора страхования, еще не сложилась, и суды взыскивают минимальные суммы компенсаций.

9. 5. Виды договоров страхования

Договор имущественного страхования - это договор, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу (выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненные вследствии этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (ст. 929 ГК).

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы следующие имущественные интересы.

1. Риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества.

2. Риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. Договор страхования, не соответствующий этому требованию, ничтожен.

3. Риск убытков от предпринимательской деятельности из-за неисполнения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов, - предпринимательский риск. По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу.

Приведенный перечень рисков, застрахованных по договору имущественного страхования, прямо указан в ГК РФ (п.2 ст. 929), но охватывает лишь часть распространенных случаев имущественного страхование, сохраняя за сторонами возможность заключения одноименных договоров по поводу и других, также имущественного порядка, рисков, если только речь не идет о предусмотренных в ст. 928 ГК РФ интересах, страхования которых вообще не допускается. Единый для договоров имущественного страхования режим установлен для всех выделенных по соответствующему признаку договоров и закреплен ст. 939, 947, 959, 961-966 ГК. В них речь идет главным образом об обязанностях сторон, переходе к страховщику прав страхования на возмещение ущерба, а также об исковой давности.

Основные разновидности договора имущественного страхования следующие:

1) договор страхования имущества;

2) договор страхования ответственности за причинение вреда;

3) страхование ответственности по договору;

4) договор страхования предпринимательского риска.

Определение договора личного страхования сводится к следующему.

По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить одновременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую премию) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

В формировании отдельных видов договоров личного страхования большую роль играет сложившаяся многолетняя практика, выражающаяся в разработанных страховщиками правилах (правилах страхования). Например, традиционные правила, посвященные страхованию от несчастных случаев; правила смешанного страхования, которые предусматривают наряду с обычным набором событий для страхования от несчастных случаев страхование на дожитие застрахованного лица до окончания срока действия договора. Вариант сберегательного страхования составляет добровольное страхование жизни с условием выплаты страховой ренты. Развитие наряду с бесплатной медициной также и медицины платной вызвало к жизни добровольное медицинское страхование. Объектом последнего в этом случае служат риски, связанные с затратами на оказание медицинской помощи (медицинских услуг) при амбулаторном и стационарном лечении. Общие нормы о договоре личного страхования содержатся помимо ст. 934 ГК также в ст. 10 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

С учетом их особой социальной значимости договоры личного страхования отнесены к числу публичных договоров (п. 1 ст. 927 ГК). Это означает подчинение их правовому режиму, установленному ст. 426 ГК.

В Законе РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (п. 4 ст. 10) предусмотрено, что в договоре личного страхования страховая сумма устанавливается по согласованию со страховщиком. Этой же статьей предусмотрен особый режим для сумм, которые должны быть выплачены по договору личного страхования. Страховая сумма по определенному договору личного страхования подлежит выплате страхователю (выгодоприобретателю) независимо от сумм, которые причитаются ему по другим договорам страхования (п. 4 ст. 10 указанного Закона).

В отношении договора личного страхования Гражданский кодекс значительно реже, по сравнению с договором имущественного страхования, содержит специальное регулирование. В результате помимо ст. 942 (п. 2), содержащей перечень существенных условий договора личного страхования, можно указать на уже упоминающиеся статьи, устанавливающие особенности решений отдельных вопросов применительно к договорам личного страхования.

В это число входят вопросы, которые включают право страховщика на оценку страхового риска (п. 2 ст. 945), определение страховой суммы (п. 3 ст. 947), порядок замены застрахованного лица (п. 2 ст. 955), последствия изменения страхового риска в период действия договора (п. 5 ст. 959), порядок уведомления страховщика о наступлении страхового случая (п. 3 ст. 961), а также последствия наступления страхового случая по вине застрахованного лица (ст.963).

ТЕМА 10. ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

Литература

1.  Д Договор поручения: права и обязанности доверителя // Современное право. 2002. N 11.

2.  С.Советское гражданское право. Л., 1967.

3.  Парфенов Д. И. К вопросу о доверительном характере договора поручения // Право и политика. 2007. N 8.

4.  Применение договора поручения для оформления представительских отношений в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. N 7.

5.  Юридическое поручение: проблемы определения понятия // Российский судья. 2006. N 7.

Понятие и признаки договора поручения

Правовое регулирование: глава 49 ГК РФ (ст.971-972 ст.)

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия, причем права и обязанности в результате этих действий возникают непосредственно у доверителя (п.1 ст.971 ГК).

Смысл данной услуги состоит в получении участником гражданских правоотношений возможности выступать в качестве стороны сделки через посредство специально уполномоченного им для этой цели лица, представляющего в такой сделке не свои, а чужие имущественные интересы. При этом посредник действует не от своего имени, а от имени представляемого им лица и потому не становится стороной данной сделки. Этим отношения поручения отличаются от других форм посредничества, в которых посредники действуют хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие представители, доверительные управляющие, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т. д.). Поэтому договор поручения называют договором о представительстве, а правила о договоре поручения тесно связаны с нормами о представительстве и доверенности.

Признаки договора:

Во-первых, договор поручения призван опосредствовать вид услуг, выражающихся в юридических действиях граждан и юридических лиц.

Во-вторых, юридические действия, о которых идет речь, совершаются не только за счет, но и от имени доверителя. В соответствии со статьей 971 ГК носителем соответствующих прав и обязанностей поверенный не становится и по этой причине ему нечего переуступать доверителю. Указанное обстоятельство имеет решающее значение, при установлении самой сущности представительства.

В-третьих, основанием возникновения прав и обязанностей доверителя по отношению к третьему лицу служит сделка, которую заключает поверенный от имени доверителя.

Последствия фактических действий поверенного, если указано в договоре, лежат на самом поверенном. Это не распространяется на совершенный поверенным деликт, за который он во всех случаях сам отвечает.

В-четвертых, договор поручения, возлагающий на поверенного совершение определенных действий, и наделение полномочиями на их совершение относятся к разным сферам: первая - внутренняя, а вторая - внешняя.

В-пятых, при расхождении между доверенностью и договором поручения в отношениях между поверенным и доверителем безусловным приоритетом пользуется договор поручения, а поверенным и третьим лицом - доверенность.

Сторонами договора поручения являются поверенный и доверитель.

Представительство, а, следовательно, и договор поручения, возможны в большинстве гражданских правоотношений (за изъятиями, установленными п.4 ст.182 ГК). Поэтому сторонами договора поручения могут быть любые дееспособные граждане и юридические лица
, а также публично-правовые образования (ср. п.3 ст.125 ГК).

Применительно к юридическим лицам определенная проблема возникает, в частности, в связи с установлением правового режима участия в обороте их представительств и филиалов.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации и пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Пост от 01.07.96 N 6/8 обратили внимание, что полномочия руководителя филиала (представительств быть удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в учредительных документах).

При применении этих указаний следует, очевидно, учить положение о филиале (представительстве), подобно поручения, определяет внутренние отношения между лицом и представляющим его руководителем филиала (представительства). Что же касается внешних отношений, то они устанавливаются доверенностью.

Что же касается граждан, то применительно к ним считает, что в качестве доверителя может быть лишь дееспособное лицо. придерживается противоположной точки зрения.

подчеркивал: «… в отношениях по представительству мы всегда имеем дело с присоединением к правоспособности одного представляемого, дееспособности другого лица, представителя"

Для коммерческих представителей (в предпринимательском обороте) имеются ограничения - в их роли могут выступать только коммерческие организации или индивидуальные предприниматели.

В судебной практике коммерческое представительство иногда рассматривается как особый, отличный от поручения договор. Например, имел место случай, когда при возникновении в конкретном деле вопроса о праве коммерческого представителя требовать возмещения понесенных им расходов на оказание услуг арбитражный суд не счел возможность использовать п.2 ст. 975 ГК.

Содержание договора поручения

Предметом договора поручения является совершение одним лицом от имени другого определенных юридических действий, чаще всего сделок, стороной которых становится не поверенный (представитель), а доверитель (представляемый).

Договор поручения по своей юридической природе является консенсуальным и двусторонним, может быть, возмездным или безвозмездным.

По ст. 972 ГК договор безвозмездный, если иное не оговорено в Законе, правовом акте и договоре. Договор обязательно возмездный (иное обозначается в договоре), если один или оба предпринимателя. При этом нет условия о возмещении, его размере согласно пункту 2 ст. 424 ГК.

Вознаграждение - это оплата услуг.

Возмещение затрат обязательно как в возмездном, так и в безвозмездном договоре. Это договор о представительстве; применяется пункт 3, 4 ст. 182 ГК.

Кроме того, договор поручения относится к числу лично-доверительных (фидуциарных) сделок, достаточно редко встречающихся в современном гражданском обороте.

Закон не содержит специальных правил о форме данного договора, исходя из того, что по общему правилу отношения его участников оформляются выдачей доверенности. Доверенность, содержащая полномочия поверенного, должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.185-187 ГК. Будучи письменным документом, она в большинстве случаев не предполагает (хотя и не исключает) дополнительного оформления отношений поручения специальным документом (договором), подписанным обеими сторонами. В отдельных случаях полномочия поверенного могут явствовать из обстановки, в которой он действует (абз. 2 п.1 ст182 ГК), а в коммерческом представительстве - вытекать из письменного договора (абз.1п.3 ст.184 ГК). В этих случаях доверенность на совершение юридических действий от имени доверителя не требуется.

Договор поручения может быть заключен как на определенный срок, так и без указания срока (п.2 ст.971 ГК). Но полномочия поверенного обычно закрепляются в доверенности, срок действия которой ограничен законом (п.1 ст.186 ГК). Поэтому договор поручения, заключенный без указания срока или на срок, превышающий срок действия выданной в его исполнение доверенности, должен быть оформлен в виде письменного документа.

Права и обязанности сторон договора поручения

Доверитель имеет право:

1) в любое время наделить поверенного иными, чем прежде, полномочиями, а также изменить (дополнить, убавить) объем и (или) форму полномочий, путем отмены, отзыва доверенности с устаревшими исходными данными и выдачи новой, однако их новый круг должен без каких-либо дополнительных задержек или трудностей обеспечить поверенному своевременную и полную реализацию поручения (п. 1 ст. 973 ГК);

2) в любое время и без объяснения причин произвести отвод заместителя, избранного поверенным (п. 2 ст. 976 ГК) с помощью направления соответствующего уведомления.

При отводе заместителя поверенный обязан лично исполнить поручение или предложить другую кандидатуру заместителя, так как само по себе перепоручение не означает прекращения договора;

3) в любое время и без объяснения причин отменить поручение и прекратить действие договора в одностороннем порядке.

Среди обязанностей доверителя

1) Обязанность выдачи поверенному доверенности (п. 1 ст. 975 ГК РФ), поскольку для исполнения указаний доверителя в соответствии с договором поручения необходимо наделить поверенного соответствующими полномочиями. Также следует сказать, что необходимость выдачи доверенности обусловлена еще несколькими моментами:

а) в понятие договора поручения законодатель не включил передачу полномочий поверенному. Однако наделение полномочиями - обязательное условие любых действий поверенного, и этот процесс должен происходить именно посредством выдачи доверенности (п. 1 ст. 975 ГК). Данное обстоятельство непосредственно следует из анализа п. 3 ст. 184 ГК;

б) доверенность служит прямым и неопровержимым доказательством полномочий поверенного перед третьими лицами (имеются в виду те лица, с которыми доверитель планирует вступить в правоотношения). Рассмотрение доверенности в качестве подтверждения полномочий позволяет сделать вывод о возможности для поверенного требовать повторной выдачи доверенности (если она была утрачена). Однако обязанность по выдаче доверенности носит при этом номинальный характер: она существует лишь в пределах срока действия самого договора поручения (или до его отмены);

2) доверитель также имеет обязанность по финансовому обеспечению деятельности поверенного, которая складывается из следующих элементов.

Во-первых, доверитель имеет обязанность по возмещению поверенному понесенных им издержек, связанных с непосредственным исполнением самого поручения и соответствующих или сопутствующих этому поручению (п. 2 ст. 975 ГК). Это могут быть как прямые расходы по оплате стоимости приобретенного имущества, так и иные необходимые затраты (например, оплата служебных поездок). Однако ставить оплату издержек в какую-либо зависимость (пусть даже и косвенную) от успеха действий поверенного нельзя. Кроме того, возмещению подлежат не любые, а только необходимые издержки (такие, без которых поручение в конкретных условиях не могло быть выполнено в соответствии с указаниями доверителя и на предусмотренных договором условиях. Здесь следует подчеркнуть, что, хотя издержки поверенного и должны быть необходимыми, какой-либо количественный предел их действующим законодательством РФ не установлен. При этом важно пояснить, что если стороны согласовали максимальный предел расходов поверенного в договоре поручения, то это не лишает поверенного возможности требования оплаты дополнительно понесенных им издержек - если по обстоятельствам ведения дела они были признаны необходимыми.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34