Дополнительное решение может быть вынесено, если судом не раз­решен вопрос о судебных расходах и не указано в решении, с кого, в ка­ком размере и в чью пользу судебные расходы взысканы.

Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть по­ставлен до вступления в законную силу решения суда. Принимается судом дополнительное решение после рассмотрения указанного во­проса в судебном заседании.

Просить о дополнении решения могут лица, участвующие в деле. Суд по своей инициативе также может поставить вопрос о дополнении Решения.

Дополнительное решение выносится по общим правилам вынесе­ния судебных решений и может быть обжаловано как вместе с основ­ным решением, так и отдельно от него.

Между вступлением решения в законную силу и его реальным ис­полнением иногда проходит довольно длительный промежуток времени. В этот период в результате инфляции происходит обесценивание денежных сумм, подлежащих взысканию на основании судебного ре­шения. В соответствии с действующим законодательством допускает­ся возможность индексации денежных сумм на день исполнения реше­ния суда (ст. 208 ГПК). С заявлением об индексации присужденных де­нежных сумм вправе обратиться в суд взыскатель или должник. Заяв­ление рассматривается в судебном заседании. Ответ на заявление дается в определении, в резолютивной части которого размер индекса­ции суммы указывается в новом исчислении.

Таким образом, реализация правил, закрепленных в ст. 208 ГПК, обеспечивает наиболее полное восстановление нарушенного права, га­рантирует наиболее действенную защиту имущественных интересов взыскателя от инфляционных процессов.

Законная сила судебного решения

Законная сила судебного решения понимается как особое качество постановленного по делу судебного решения, которое заключается в том, что решение становится обязательным как для лиц, участвующих в деле, так и для самого суда, вынесшего решение, а также для всех гра­ждан, организаций, должностных лиц, хотя они в деле не участвовали[110]. Это качество судебного решения вытекает из специфики судебного решения как акта правосудия.

Момент вступления решения в законную силу определен граждан­ским процессуальным законодательством (ст. 209 ГПК).

Решение вступает в законную силу по истечении апелляционного или кассационного срока (десяти дней), если оно не было обжаловано. В случае подачи апелляционной жалобы на решение мирового судьи оно вступает в законную силу после рассмотрения районным судом этой жалобы, если обжалуемое решение не отменено.

В случае, когда решением районного суда отменено или изменено решение мирового судьи и принято новое решение, оно вступает в за­конную силу немедленно.

Если на решение суда была подана кассационная жалоба и по ре­зультатам рассмотрения жалобы решение не отменено, оно вступает в законную силу после рассмотрения дела судом кассационной инс­танции.

Вступление решения в законную силу влечет определенные право­вые последствия, которые заключаются в том, что решение приобрета­ет ряд новых свойств.

Основное свойство законной силы судебного решения — его обяза­тельность. Вступившее в законную силу решение суда обязательно для всех государственных органов и организаций, кооперативных органи­заций, их объединений, общественных организаций, должностных лиц и граждан.

Обязательность вступившего в законную силу решения для граж­дан, должностных лиц и организаций, которые не участвовали в деле, вытекает из авторитета суда как органа государства, осуществляющего правосудие. Для сторон и других лиц, участвующих в деле, свойство обязательности судебного решения означает, что они должны подчи­ниться судебному решению. Так, если гражданин признан судебным решением собственником определенной квартиры, никто не имеет пра­ва посягать на его собственность. Но вступившее в законную силу су­дебное решение обязательно для не участвующих в деле лиц лишь в границах спорного правоотношения, так как заинтересованные лица вправе обратиться в суд за защитой прав и законных интересов, спор о которых этим решением разрешен не был.

Вступившее в законную силу решение обязательно и для самого суда, поскольку уже с момента оглашения решения суд может вносить в него только предусмотренные законом исправления, не меняющие содержание решения (ст. 200, 201, 202 ГПК).

Неопровержимость как свойство вступившего в законную силу судебного решения означает невозможность дальнейшего обжало­вания решения в апелляционном или кассационном порядке и, сле­довательно, невозможность его отмены или изменения в этом по­рядке. Но в случае восстановления пропущенного по уважительной причине апелляционного кассационного срока и принесения апел­ляционной или кассационной жалобы решение, хотя оно и вступи­ло в законную силу, может быть пересмотрено судом второй ин­станции.

Последствием вступления решения в законную силу является при­обретение им свойства исключительности. Это выражается в том, что такое решение исключает возможность вторичного рассмотрения и Разрешения дела, в отношении которого было постановлено данное речение. Статья 209 ГПК предусматривает, что по вступлении решения в Иконную силу стороны и другие участвующие в деле лица, а также их

правопреемники не могут вновь заявлять те же исковые требования и на тех же основаниях (т. е. тождественный иск).

Особое значение для обеспечения стабильности гражданских (в широком смысле) правоотношений имеет свойство преюдициальности (предрешенности) вступившего в законную силу решения. Преюдициальность решения понимается как недопустимость для лиц, уча­ствовавших в деле, и их правопреемников оспаривания, а для суда — исследования в другом процессе фактов и правоотношений, установ­ленных вступившим в законную силу решением. Свойство преюдици­альное™ обусловлено общим правилом об обязательности вступивше­го в законную силу решения для всех граждан, должностных лиц и ор­ганизаций, а также иных юрисдикционных органов.

В силу свойства преюдициальности факты, установленные всту­пившим в законную силу решением суда по одному гражданскому делу, не могут оспариваться и не доказываются вновь при разбиратель­стве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

В свое время Пленум Верховного Суда СССР указал судам, что если преюдициально установленные факты и правоотношения оспари­ваются иными лицами в новом процессе, суд выносит решение на осно­ве исследованных в судебном заседании доказательств. В случае, когда это решение противоречит ранее постановленному решению по друго­му делу, суд извещает об этом председателя соответствующего суда, имеющего право на принесение протеста в порядке надзора (п. 8 поста­новления Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982г. «О судеб­ном решении»).

Вступившее в законную силу решение суда имеет преюдициальное значение и для суда, рассматривающего уголовное дело. Однако пре-юдициальность решения суда по гражданскому делу касается только вопроса о том, имело ли место событие или действие, но не вопроса ви­новности подсудимого.

Вступившее в законную силу судебное решение имеет преюдици­альное значение также для административных органов, органов мест­ного самоуправления и др.

Вступившее в законную силу судебное решение подлежит исполне­нию и при неисполнении в добровольном порядке исполняется прину­дительно (ст. 210 ГПК). Это правило и обязательность решения лежат в основе свойства исполнимости. Указанное свойство приобретается лишь решениями об удовлетворении исков о присуждении. Решения об отказе в удовлетворении иска и по искам о признании не могут ис­полняться принудительно. Кроме того, исполнимость как свойство законной силы не действует в случаях немедленного исполнения ре­шения.

В отдельных указанных законом случаях допускается возможность принудительного исполнения до вступления решения в законную силу.

Закон предусматривает два вида немедленного исполнения: обяза­тельное (в силу закона) и факультативное (по усмотрению суда). Ста­тья 211 ГПК содержит перечень оснований обязательного немедленно­го исполнения. Факультативное немедленное исполнение может быть допущено по основаниям, указанным в ст. 212 ГПК.

В случаях обязательного немедленного исполнения в решении ука­зывается, что оно подлежит немедленному исполнению. При факуль­тативном немедленном исполнении вопрос о допуске немедленного исполнения должен быть обсужден и обоснован судом. Обоснование немедленного исполнения отражается в мотивировочной части реше­ния, и в резолютивной части записывается: «допустить немедленное исполнение».

Пределы действия законной силы судебного решения рассматри­ваются в следующих двух аспектах: объективные пределы и субъектив­ные пределы.

Объективные пределы действия законной силы судебного решения очерчиваются предметом судебного разбирательства, т. е. спорным пра­воотношением, хотя бы иск и подвергался изменению, или спорными фактами (в особых производствах).

Субъективные пределы законной силы судебного решения опреде­ляются тем, что судебное решение действует только в отношении опре­деленного круга лиц — в отношении лиц, участвующих в деле, и их пра­вопреемников.

Определение суда первой инстанции: понятие; содержание; процессуальный порядок вынесения; обжалование и опротестование.

Определение суда первой инстанции

Определениями называются постановления, которые выносит суд первой инстанции (коллегиально или единолично) по всем вопросам, возникающим в связи с разбирательством гражданского дела. Опреде­ления могут быть вынесены на любой стадии разбирательства дела в суде первой инстанции (например, определение о возбуждении произ­водства по делу, назначении дела к судебному разбирательству, об от­воде судьи, о назначении экспертизы, допуске в процесс третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, и проч.).

Разнообразие определений позволяет классифицировать их по раз­ным критериям.

Классифицируя определения по субъектам, следует выделить еди­ноличные и коллегиальные определения. Поскольку действующим за­конодательством предусмотрена возможность рассмотрения и разреше­ния гражданских дел как в коллегиальном составе судей, так и едино­лично судьей, единоличные определения могут быть вынесены судом первой инстанции вплоть до вступления решения в законную силу.

Классификация по порядку постановления и оформлению пред­полагает деление, в свою очередь, определений на два вида: определе­ния в форме отдельного процессуального документа и определения, за­носимые в протокол судебного заседания.

Определение как отдельный процессуальный документ должно со­держать реквизиты, указанные в ст. 225 ГПК. Как и судебное решение, определение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и ре­золютивной частей.

Во вводной части указываются следующие данные: наименование суда, его состав, название дела, время и вопрос, по которому выносится определение. В описательной части излагаются сущность разрешаемо­го вопроса, мнение и доводы лиц, участвующих в деле. В мотивировоч­ной части приводятся мотивы суда, обосновывающие решение судом рассматриваемого вопроса, и ссылка на закон, на основании которого вопрос решен судом. В резолютивной части указывается, к какому ре­шению по рассматриваемому вопросу пришел суд, а также срок и поря­док обжалования, если обжалование определения допускается (ст. 371 ГПК). Определения суда выносятся в совещательной комнате в поряд­ке, предусмотренном ч. 1 ст. 15 ГПК.

При разрешении несложных вопросов определение может быть вы­несено судом после обсуждения на месте без удаления в совещатель­ную комнату. В таком случае в протоколе судебного заседания указы­ваются вопрос, по которому выносится определение, мотивы, по кото­рым суд пришел к своим выводам, дается ссылка на закон (ч. 2 ст. 224 ГПК).

Такие определения в теории гражданского процессуального права называют устными, хотя этот термин не совсем верно отражает харак­тер данных определений, поскольку они закрепляются письменно. Точнее было бы назвать такие определения протокольными.

Вопрос о том, какие определения в какой форме выносятся, решает­ся судом в зависимости от сложности разрешаемого вопроса и от осо­бенности стадии гражданского процесса, в которой оно выносится.

Классифицировать определения суда первой инстанции можно, по содержанию: на подготовительные, пресекательные, залючительные и частные определения.

Подготовительные — такие определения, которыми разрешаются возникающие в течение всего разбирательства частные процессуаль­ные вопросы, имеющие целью подготовить нормальное развитие про­цесса и обеспечить вынесение законного и обоснованного судебного решения. Примеры подготовительных определений: о подготовке дела "" к судебному разбирательству; о привлечении в процесс новых лиц, уча­ствующих в деле; о производстве осмотра на месте и проч. Такие опре­деления могут быть постановлены до окончания разбирательства дела.

Пресекательные определения характеризуются тем, что пре-юдициальности к возникновению производства по делу. Пресекательным яв­ляется, например, определение об отказе в принятии искового заявле­ния. Выносятся такие определения единолично судьей.

Заключительные определения завершают производство в суде пер­вой инстанции. Основанием для внесения заключительных опреде­лений может быть волеизъявление сторон (отказ от иска, мировое со­глашение). При отказе истца от иска производство по делу подлежит прекращению. К определениям этого вида следует отнести определе­ние об оставлении иска (заявления) без рассмотрения. При прекраще­нии производства по делу и оставлении иска (заявления) без рассмот­рения производство завершается без вынесения решения. К заключи­тельным следует отнести и другие определения, которыми завершает­ся производство в суде первой инстанции (например, определение о прекращении производства из-за неподведомственности дела суду об­щей юрисдикции).

Особую функцию в судопроизводстве выполняют частные опреде­ления (ст. 226 ГПК).

Частные определения, как правило, не разрешают процессуальных вопросов, а носят сигнализационный характер. Если в процессе разби­рательства суд установит нарушения законности в деятельности орга­низаций и их руководителей, он должен вынести частное определение и направить копию соответствующему должностному лицу или органу Для принятия мер по устранению обнаруженных недостатков. В тече­ние месяца со дня получения копии частного определения адресат должен сообщить суду о принятых мерах.

Если виновные должностные лица не сообщают о принятых мерах, они могут быть подвергнуты штрафу в размере до 10 установленных федеральным законом МРОТ. Наложение штрафа не освобождает со­ответствующих должностных лиц от обязанности сообщить о мерах, принятых по частному определению суда.

Если при рассмотрении гражданского дела суд обнаружит в дейст­виях стороны, должностного или иного лица признаки преступления, он сообщает об этом прокурору.

Частные определения не подлежат обжалованию.

В соответствии со ст. 227 ГПК лицам, участвующим в деле, если они не явились в судебное заседание, копии определения суда о приоста­новлении и прекращении производства по делу либо об оставлении за­явления без рассмотрения высылаются судом не позднее чем через три дня со дня вынесения определения.

Законная сила определений суда первой инстанции имеет некото­рые особенности. Отдельно от решения в законную силу вступают оп­ределения, которые преграждают движение дела, и определения, пря­мо названные в законе, как объекты частного обжалования. Остальные определения вступают в законную силу вместе с решением.

Немедленно вступают в законную силу определения суда об удов­летворении заявлений о пересмотре решения; определения и постанов­ления по вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 2 ст. 397 ГПК).

Последствия вступления определения в законную силу отличаются от последствий вступления в законную силу решения.

Подготовительные определения, по общему правилу, не обладают свойством исключительности, в то время как заключительные опреде­ления обладают этим свойством. Абсолютное большинство определе­ний суда первой инстанции обладают свойством обязательности, а те определения, которые обжалуются отдельно от решения, — еще и свой­ством неопровержимости.

Определения суда первой инстанции не обладают свойством пре-юдициальности, так как содержащиеся в определении выводы не явля­ются окончательными, и суд вправе их корректировать в процессе без предварительной отмены определения (, ­ленникова).

Вступая в законную силу, определения суда первой инстанции при­обретают свойство исполнимости, но в ряде случаев исполняются не­медленно (например, определения об обеспечении иска, о рассмотре­нии дела при закрытых дверях).

Тема 2.5 Заочное производство.

Понятия, условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. Пересмотр заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения и основания для его отмены. Законная сила заочного решения.

Понятие и сущность заочного производства

Заочное, как и приказное, производство относится к упрощенным способам разрешения гражданских правовых конфликтов. Причем сам институт заочного производства российскому законодательству был известен достаточно давно. Так, еще Псковская судная грамота преду­сматривала возможность вынесения «бессудной грамоты», которая яв­лялась не чем иным, как судебным решением, постановляемым без су­дебного рассмотрения ввиду неявки одной из сторон к судье[111]. Наибо­лее полно заочное производство было разработано в ходе известных судебных реформ середины XIX в., вводивших суд «скорый, правый и милостивый, равный для всех». Устав гражданского судопроизводства 1864г. для обеспечения скорого производства по гражданскому делу в ст. 718 указывал, что заочное решение имеет место в случаях неявки от­ветчика, надлежаще извещенного о времени и месте разрешения спора при согласии (просьбе) истца на подобные действия[112].

Гражданские процессуальные кодексы РСФСР 1923 и 1964 гг. на момент их принятия не предусматривали заочное производство по конкретному гражданско-правовому конфликту, поскольку объективная истина, существовавшая в качестве цели и принципа гражданского судопроизводства, обязывала суд собирать доказательства по собст­венной инициативе вне связи с явкой сторон в судебное заседание.

Вместе с тем изменение материально-правового регулирования по­требовало от законодателя поиска упрощенного порядка разрешения цивилистических правовых конфликтов (). Именно по­этому Федеральным законом от 01.01.01г. «О внесе­нии изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» была включена гл. 161, получившая наименование «Заочное решение», хотя на самом деле речь шла, скорее, о заочном производст­ве. По правилам данной главы предусматривалась возможность выно­сить заочные решения по делу в случае неявки ответчика, который был надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, если истец против этого не возражал. Правда, предпринимались попытки оспо­рить конституционность процессуальных положений, закреплявших возможность заочных решений, со ссылками на то, что заочное произ­водство нивелирует постулат осуществления судопроизводства на ос­нове состязательности и равноправия[113].

В настоящее время гл. 22 ГПК «Заочное производство» носит на­звание, хотя и не всецело, но отражающее содержание процессуальной процедуры (), которая предполагает ее материализацию с использованием исковых средств нарушенного права при наличии нескольких оснований.

Во-первых, неявка ответчика должна сопровождаться его извеще­нием о времени и месте судебного заседания. Нужно заметить, что про­изошел отказ от такой правовой конструкции, как «надлежащее изве­щение». Согласно ст. 113 ГПК ответчик должен быть извещен судеб­ной повесткой с уведомлением о вручении, заказным письмом с уве­домлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по Конституционный Суд РФ в определении от 01.01.01г. «Об от­казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина на нарушение его конституционных прав статьей 213 ГПК РСФСР» подчеркнул, что со­ответствующая статья предусматривает возможность вынесения по делу решения в заоч­ном производстве при неявке ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания, если истец против этого не возражает. Однако, действуя в системной связи с другими нормами института заочного решения, правила данной ста­тьи предоставляют ответчику дополнительные процессуальные гарантии по защите соб­ственных прав по сравнению с правами, которыми он обладает при рассмотрении дела в обычной судебной процедуре в этой связи ст. 213 ГПК РСФСР не рассматривалась Конституционным Судом РФ как нарушающая конституционные права граждан, преду­смотренные ч. 3 ст. 123 Конституции РФ.

факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и дос­тавки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вы­зова и его вручение адресату.

Судебное извещение направляется ответчику по адресу, указанно­му лицом, участвующим в деле, или его представителем. Если же по данному адресу ответчик фактически не проживает, то извещение на­правляется по месту его работы, причем отказ адресата от получения судебной повестки либо другого судебного извещения позволят суду считать, что ответчик знает о времени и месте судебного заседания. При неизвестности места пребывания ответчика суд вправе присту­пить к рассмотрению гражданско-правового конфликта после того как об этом поступит информация с последнего известного места житель­ства ответчика. Иными словами, в законе присутствует легальная фик­ция, представляющая собой технико-юридический прием, связанный с заведомо несуществующими фактами, но разумный и целесообразный с точки зрения системы процессуальных средств осуществления пра­восудия по гражданским делам.

Следует обратить особое внимание на то, что ранее ст. 21312 ГПК РСФСР прямо запрещала использование фикции судебной повестки в рамках заочного производства, а решение, вынесенное по спору в слу­чае неявки ответчика, извещенного по правилам, предполагавшим на­личие фикции, не считалось заочным. В настоящее время сходного ограничения процессуальное законодательство не предусматривает, что отчасти объясняется ст. 50 ГПК, обязывающей орган правосудия на­значить адвоката в качестве представителя ответчика, место жительст­ва которого неизвестно, с соблюдением норм Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера­ции». Кроме того, существует правовое предписание, когда суду надле­жит проводить розыск ответчика, в частности, по требованиям, предъ­являемым в защиту интересов РФ, ее субъектов и муниципальных об­разований, а также по делам о взыскании алиментов, возмещении вре­да, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца.

Законодатель не предусмотрел, какое количество раз необходимо извещать ответчика с тем, чтобы можно было бы реализовать заочную процедуру рассмотрения дела по существу. В целях избежание ошибки суды направляли извещения два и более раз, что не вызывало возражений как практического, так и теоретического характера; видимо, подоб­ный подход сохранится и в дальнейшем.

Снята проблема пассивного соучастия и его взаимосвязи с возмож­ностью вынесения заочного решения. Руководствуясь ст. 233 ГПК, суды не могут применять упрощенный порядок разрешения спора при неявке в судебное заседание одного из соответчиков, т. е. заочное про­изводство воплощается в правовой реальности только в случае неявки всех соответчиков.

Во-вторых, неявка ответчика должна быть сопряжена с несообще­нием об уважительных причинах таковой и отсутствием просьбы о рас­смотрении дела в его отсутствие. Как и прежде, процессуальный закон не раскрывает, что имеется в виду под уважительными причинами не­явки. В то же время правоприменительная практика выработала собст­венный примерный перечень таких причин, например болезнь ответ­чика и его близких, отъезд за границу, командировка и иные объектив­ные обстоятельства, которые не зависят от поведения и воли лица, обя­занного явиться по судебному извещению. Что же касается просьбы относительно рассмотрения спора в отсутствие отвечающей стороны, то она должна иметь явное письменное либо устное выражение; молча­ние нельзя приравнивать по правовым последствиям к просьбе.

В-третьих, заочное производство обусловливается таким факто­ром, как согласие истца на разрешение правового казуса в упрощенном порядке без участия ответчика. Вследствие того, что в основе спора о праве всегда лежит конфликт интересов определенных лиц, то нельзя недооценивать и не брать во внимание желание истца рассмотреть спор в присутствии противной стороны. В судебном заседании согласие истца следует выявлять предельно ясно с занесением сведений в про­токол, с тем, чтобы не было сомнений в действительности волевого акта. В противном случае суд откладывает рассмотрение дела и вновь направляет ответчику извещение о времени и месте нового судебного заседания (ч. 3 ст. 233 ГПК). ГПК не отвечает на вопрос о том, каким об­разом должен поступить судья при участии в деле соистцов, один из ко­торых не согласен на вынесение заочного решения. Представляется, что множественность на стороне истца порождает обычный порядок регулирования спорной правовой ситуации, так как производство мо­жет существенно затянуться, тем более, что одной из задач гражданско­го судопроизводства в соответствии со ст. 2 ГПК является своевремен­ное разрешение гражданских дел ().

Все вышеперечисленные основания должны присутствовать в со­вокупности и употребляться только в исковом производстве, о чем свидетельствует терминологический аспект, в частности, использование таких категорий, как «истец», «ответчик», «изменение предмета или основания иска» и пр Кроме того, ст. 246 ГПК, посвященная порядку разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений, прямо подчеркивает, что при рассмотрении дел указанного производства применение правил заочного производства не допускается: суд может признать обязательной явку представителей органов государственной власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц, а при их неявке подвергнуть штрафу в размере до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда.

Названные основания коррелятивны ч. 4 ст. 167 ГПК, из которой следует, что суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, изве­щенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил разрешить спор в его отсутствие. Вполне может показаться, что указанная норма направ­лена на применение к ответчику латентной санкции в виде заочного су­дебного решения, коль скоро он проигнорировал судебное заседание по конкретному гражданскому делу и суду не известно, что иницииро­вало негативное отношение к процессу лица, обязанного явиться по су­дебному извещению либо вызову

Однако изучение соответствующих статей процессуального закона доказывает обратное. В ч. 4 ст. 167 не используются должный категори­альный аппарат и юридический инструментарий, характеризующие этот вид упрощенного судебного производства. Более того, если бы в ней подразумевалась вероятность вынесения заочного решения, то со­держалась бы директива по поводу необходимости выяснения судом согласия истца на рассмотрение правового конфликта в рамках заочно­го производства. Такая директива, относящаяся к одному из важней­ших оснований для заочного производства, в процессуальном законе не закреплена. Это означает, что ГПК содержит два варианта последст­вий неявки ответчика в судебное заседание, которым отвечают нетож­дественные основания применения этих последствий, хотя и весьма схожие. Придерживаясь ч. 4 ст. 167, суд, не испрашивая истца о согла­сии на разрешение спора без участия отвечающего по иску, приступает к рассмотрению дела по существу с правом вынесения традиционного правоприменительного акта, не предполагающего дополнительного способа обжалования. Согласно ч. 4 ст. 233 ГПК, как подчеркивалось выше, наряду с отсутствием просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие, несообщением об уважительности причин неявки и надлежащем извещении суд выясняет согласие истца, которое является одним из оснований для заочного производства. В этом случае от­ветчик приобретает право на дополнительный способ обжалования су­дебного постановления.

Наличие оснований, предусмотренных ст. 233 ГПК, ориентирует суд на заочный порядок производства. При этом законодатель специ­ально отмечает, что судебное заседание проводится в соответствии с обычной процессуальной процедурой, т. е. заслушиваются объяснения лиц, участвующих в деле, допрашиваются свидетели, исследуются, оцениваются письменные и вещественные, а также иные средства доказывания.

Можно заметить, что подобная деятельность является неполной и односторонней, так как в целом изучается представленный истцом до­казательственный материал. Но это не совсем так, поскольку при предъявлении иска заинтересованное лицо обязано приложить к иско­вому заявлению необходимые документы, копии которых затем направляются ответчику. Следовательно, отвечающая по иску сторона имеет право своевременно отреагировать на предъявленное мате­риально-правовое требование. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству на основании ст. 149 ГПК ответчик либо его предста­витель могут воспользоваться механизмом передачи истцу и суду доказательств, обосновывающих возражения относительно иска. В то же время, коль скоро ответчик безучастно отнесся к правовому инстру­ментарию, позволяющему защитить собственные субъективные инте­ресы, он должен быть готов к применению против него латентной санк­ции в виде заочного решения и полностью нести бремя ответственно­сти. Единственное, на что особо делает акцент процессуальное законо­дательство, — это на запрет по поводу совершения истцом в рамках заочного производства действий, касающихся изменения предмета или основания иска, увеличения, но не уменьшения размера исковых требований, иначе заочное решение по делу вынести не представляется возможным. Подобные ограничения напрямую связаны с принципом равноправия сторон и направлены на предупреждение злоупотребле­ния правом.

Заочное производство как установленный законом порядок прове­дения судебного заседания и вынесения судебного постановления в от­сутствие ответчика, если против этого не возражает истец, завершается решением, именуемым заочным.

Содержание заочного решения

Заочное решение с точки зрения формальной структуры практиче­ски ничем не отличается от решений, которые выносятся по окончании обычного судебного разбирательства, т. е. должно содержать вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части. Однако осо­бенность заключается в содержании каждой из приведенных частей. Так, отмечал, что «своеобразие данного акта правосудия отражено уже в его наименовании: заочное решение»[114].

Особой спецификой отличается резолютивная часть судебного за­очного решения. Наряду с выводами суда об удовлетворении иска либо отказе в его удовлетворении полностью или в части, а также с указани­ем на распределение судебных расходов орган правосудия излагает ин­формацию о сроках и порядке подачи заявления об отмене правопри­менительного акта. Это не означает, что суд не описывает в резолютив­ной части сведения касательно апелляционного и кассационного по­рядка обжалования, однако законодатель счел необходимым в ч. 2 ст. 235 ГПК сконцентрировать внимание правоприменителя на некото­рых особенностях, которые не присутствуют в аналогичных судебных решениях, выносимых по итогам традиционного порядка разбиратель­ства правовых конфликтов. Таким образом, ответчик уведомляется о том, что у него, как у лица, участвующего в деле, по сравнению с иными субъектами гражданских процессуальных отношений имеется допол­нительная гарантия по защите принадлежащих ему прав и законных интересов.

Заочное решение публично оглашается присутствующим в судеб­ном заседании, при этом истец может получить копию судебного пра­воприменительного акта незамедлительно. Однако если стороны не присутствовали в зале судебного заседания, копии заочного решения высылаются не позднее трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении.

Заочный судебный акт вступает в законную силу после истечения сроков, предоставленных на его обжалование, т. е. по завершении вре­менного периода, в рамках которого можно обратиться с апелляцион­ной или кассационной жалобой, составляющего, по общему правилу, Ю дней.

Обжалование заочного решения

Обжалование заочного решения представляет собой достаточно сложное правовое явление, поскольку охватывает несколько самостоя­тельных процессуальных действий: подача в суд заявления об отмене заочного правоприменительного акта и обращение с апелляционной (кассационной) жалобой. Первое из указанных действий осуществля­ется только ответчиком, который может адресовать заявление суду, принявшему заочное решение, в течение семи дней со дня вручения ему копии данного решения.

Заявление должно отвечать строго установленным требованиям. В частности, в нем должны содержаться такие сведения, как: наименова­ние суда, принявшего заочное решение; наименование обращающегося лица; обстоятельства, подтверждающие уважительность причин неявки ответчика, о которых он не имел возможности своевременно сообщить органу правосудия; обстоятельства и доказательства, могущие повлиять на содержание судебного акта; конкретизированная просьба ответчика, а также перечень прилагаемых материалов. Заявление подписывается субъектом спорных правовых отношений либо его представителем при наличии на то полномочий, после чего представляется в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле. Следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 238 ГПК подобное заявление не оплачивается государственно пошлиной. Об этом же говорит и Закон «О государственной пошлине», хотя употребляется несколько иная терминология, поскольку речь идет о заявлении по поводу пересмотра заочного решения[115].

Процессуальный закон индифферентно отнесся к проблеме право­вых последствий несоблюдения ответчиком требований, предъявляе­мых к содержанию заявления об отмене заочного правоприменитель­ного акта. Видимо, необходимо применять аналогию ст. 323 ГПК, по­зволяющую оставлять жалобу без движения с предоставлением срока для устранения допущенных недостатков (). Вместе с тем использование механизма аналогии здесь не совсем уместно, по­этому следовало закрепить надлежащую норму непосредственно в гла­ве, посвященной заочному производству[116].

В случае принятия заявления об отмене заочного решения суд изве­щает всех лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения просьбы о пересмотре. Одновременно направляются копии заявления ц прилагаемые к нему материалы, что позволяет сторонам выполнить необходимые подготовительные мероприятия. В целях скорейшего и окончательного анализа правового конфликта законом определен десятидневный срок рассмотрения заявления ответчика со дня его посту­пления в суд. Неявка кого-либо из лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не препятствует разбору просьбы ответчика по существу.

В результате рассмотрения заявления об отмене заочного решения суд вправе реализовать одно из следующих полномочий - отказать в удовлетворении заявления либо отменить собственный правоприме­нительный акт. Последнее полномочие имеет место, если сторона, не явившаяся в судебное заседание, докажет, что ее неявка была вызвана уважительными причинами, о которых сообщить своевременно суду не представлялось возможным; при этом ответчик обязан обозначить обстоятельства и доказательства, влияющие на содержание заочного решения. Следовательно, в процессуальном законе воспроизводятся два взаимосвязанных не существующих друг без друга основания, при­водящих к отмене акта суда с возобновлением рассмотрения дела. Во­зобновленное судебное разбирательство протекает по общим правилам гражданского судопроизводства, а неявка ответчика не вызывает вновь вынесения заочного решения, в связи с чем нельзя повторно подать за­явление о пересмотре решения в порядке заочного производства.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18